Главная | Права наследства в древнем риме

Права наследства в древнем риме


Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследователя или — при наличии нескольких наследников — определенную долю имущества как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, что к наследнику переходят сразу и права и обязанности, входящие в состав наследства наследственная масса , в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он и не знал, и т.

Общие положения наследственного права (римское право)

Наряду с этим римскому праву известно и так называемое сингулярное преемство после умершего лица, то есть предоставление лицу отдельных прав — так называемые легаты или отказы.

Характерная особенность римского наследственного права: Наследство открывается в момент смерти наследодателя наследовать вообще можно только после умершего физического лица. В результате наследования происходит универсальное полное правопреемство. В то же время римское право знало и сингулярное правопреемство, то есть предоставление наследнику не всех, а лишь отдельных прав наследодателя отказы и легаты.

Наследование возможно было либо по закону, либо по завещанию. Римское право не допускало возможности наследования после одного и того же лица по разным основаниям.

Удивительно, но факт! Отказ от наследства имел место, если лицо прямо заявило об этом либо не приняло наследство в установленные сроки и надлежащим способом.

Это означало невозможность, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства - к наследникам по закону. Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя. С этого момента у наследников возникает право на получение наследства.

Удивительно, но факт! Разрешалось указывать в завещании не все имущество завещателя, а только его часть.

Вступление в наследство - это выражение желания принять наследство. Собственником наследуемого имущества наследник становился не в момент открытия наследства, а только после его принятия.

Наследование по закону

В древнейшее время существовало только наследование по закону. После смерти домовладыки все имущество в силу закона автоматически оставалось за агнатской семьей. Наследниками признавались только агнаты. Первая степень — прямые близкие sui heredes , в числе которых считались все находившиеся под властью домовладыки его кровные родственники и другие близкие, в том числе усыновленные; в эту же степень относились и освобожденные дети при условии внесения ими имущественного вклада в общую массу семейного имущества; все наследники этой степени наследовали поколение, о.

Вторая степень — близкие родственники agnati proximi , к числу которых относились братья, сестры, мать если она состояла в браке, заключенном в форме cum manu ; все наследники этой степени разделяли достававшееся им наследство поголовно, по равным долям. Третью степень составляли все другие родственники; в более позднем римском праве круг родственников 01раничивался степенями родства до детей троюродных братьев и сестер включительно ; в эту же степени наследников относились и незаконные дети допускаемых степеней родства; наследование шло также поколенно.

Последнюю, четвертую степень составлял переживший супруг то есть прежде всего жена , которая призывалась к наследству в случае, если не было других наследников предыдущих степеней или они не выразили желания принять на себя наследство.

Когнатическое родство в интересах наследования устанавливалось в силу кровной семейной связи с наследодателем: В рамках когнатическою родства возможные наследники разделялись на 4 условных класса. Первый класс составляли прямые нисходящие родственники наследода-теля: Второй класс составляли восходящие и полнородные родственники: Третий класс составляли неполнородные родственники: С самого раннего периода своего исторического развития римское право признавало законным распоряжение полноправного лица относительно остающеюся после него наследства в виде индивидуального акта - завещания testamentum.

Завещание, как правило, охватывало имущественную часть наследства и в этом смысле оно было выражением собственнических прав, продолжением права индивидуальной собственности. Завещание занимало столь существенное место в семейной и имущественной жизни римлянина, что в римской юридической традиции сложился своеобразный культ завещания, подобно тому пиетету, с которым древние египтяне относились к заблаговременному созданию надгробных памятников. Право на завещание или завещательная способность testamenti facrio было важным элементом общей гражданской правоспособности римлянина.

Подразумевалось, что не все лица moi ут делать завещательные распоряжения, то есть обладать активной завещательной способностью, и не все лица могут принимать наследство по завещанию, то есть имеют пассивную завещательную способность. Это было так называемое необходимое наследование определенных разрядов наследников по закону. Весь этот ход развития был связан и с постепенным освобождением завещания от первоначального формализма.

Удивительно, но факт! Право на обязательную долю имели все прямые нисходящие и восходящие родственники когнатического род- 46 ства, они должны были быть названы в завещании поименно и каждому определена его доля.

Правда, пережитки формализма сохранились в постановлениях о наследовании по завещанию даже и по окончательно сложившейся системе наследственного права, закрепленной законодательством Юстиниана. Правда, некоторые следы древнейшего права проявлялись и в окончательно сложившемся порядке наследования по закону. То есть вначале в первых двух очередях огнаты, только потом — кровные. В рамках кровного родства не учитываются линии степени.

Цивильное (или архаическое) наследственное право

То есть круг кровных родственников, призываемых к наследованию, не ограничен. Переживший супруг не выделяетсяв качестве самостоятельного субъекта наследования.

То есть он может призываться либо как огнатский родственник, либо как кровный. Специально супружеские отношения в данный исторический период основанием наследования не являются. Но жена будет наследовать, скорее всего, в первой очереди, потому что она была подвластной, женой с властью мужа.

Понятно, что такое обязательное наследование было весьма обременительно для наследника в случаях, когда наследство было переобременено долгами, за которые наследник, в силу римской концепции универсального преемства, отвечал не только имуществом наследственной массы, но и своим имуществом.

Ввиду этого претор предоставлял преемникам так называемое право воздержаться от наследства, в силу которого он отказывал в иске против цивильных наследников, фактически не осуществлявших своего права наследования, и предлагал bonorum possessio следующей за ними категории наследников, а если не находилось желающих, объявлял конкурс над имуществом наследодателя для удовлетворения его кредиторов.

Все остальные относились к добровольным посторонним наследникам heredes voluntarii. Для них открытие наследства означало лишь возникновение права на принятие наследства. Принятие наследства происходило при осуществлении устного торжественного акта, который назывался cretio.

Постепенно форма упростилась, и было достаточно неформального волеизъявления о принятии или фактическом вступлении в наследство. Это процесс стал называться pro herede gestio. Цивильное право срока для принятия наследства не устанавливало. Но кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их требований, могли потребовать от наследника ответа an heres sit , т. После этого наследнику по его просьбе мог быть назначен судом срок для решения вопроса о принятии наследства spatium deliberandi , после истечения которого наследник, не давший ответа, считался: Понятно, что правила об автоматическом приобретении наследства некоторыми из цивильных наследников были неприменимы к преторскому праву; она должна была быть испрошена, и притом в установленный срок: При пропуске этого срока наследником, призванным в момент открытия наследства, преторским правом наследство предлагалось принять следующему наследнику в порядке преемства между наследниками.

Это могло случиться, если наследники еще не объявились или если от наследства отказались наследники следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди: Однако было возможно приобрести его посредством приобретения по давности в качестве наследника usucapio pro herede.

При таком приобретении не выполнялись сроки давности и не учитывалась добрая воля лица. Поэтому в классический период такое приобретение стало считаться недостойным.

В собственность стала поступать лишь захваченная во владение вещь. Правило одного года сохранялось как для движимых, так и для недвижимых вещей вплоть до эпохи Юстиниана, когда стали применяться обычные сроки давности.

Удивительно, но факт! Размер выделенной доли зависел от усмотрения завещателя.

По древнейшему цивильному праву наследственная трансмиссия была невозможна: По преторскому праву принять наследство предлагалось в таком случае дальнейшим наследникам. Если же наследства не принимал до своей смерти наследник по завещанию, то открывалось наследование но закону.

Таким образом, право принять наследство рассматривалось как личное право наследника, не переходящее к его наследникам.

Удивительно, но факт! Пассивной завещательной способностью не пользовались перегрины, лица, лишенные чести, рабы и юридические лица.

Из этого общего положения стали, однако, постепенно вводить исключения. Претор допустил, что если наследник умер, не успев без своей вины принять наследство, то по расследовании дела cognita causa его наследникам в порядке restitutio in integrum восстановления в первоначальном положении может быть предоставлено право принять наследство. В праве Юстиниана это правило обобщено: В тех случаях, когда вследствие смерти до принятия наследства или вследствие отказа от наследства отпадал один из нескольких наследников и если притом не было трансмиссии, доля отпавшего наследника прибавлялась к долям остальных, распределялась между ними поровну.

Так, если из двух наследников по завещанию один умирал, не приняв наследства и не оставив сам наследников, то его доля переходила не к наследникам наследодателя по закону, а к другому наследнику по завещанию.

Точно так же в случае отпадения после открытия наследства одного из наследников по закону.

Право наследования Древнего Рима

Правовые последствия принятия наследства. С принятием наследства на наследника переходили все права и обязанности наследователя за исключением личных прав и обязанностей. Кроме того, все наследуемое имущество присоединялось к имуществу наследника. Если наследник был обременен долгами, то слияние было невыгодно кредиторам наследодателя, которые должны были при удовлетворении их претензий терпеть конкуренцию кредиторов наследника.

Ввиду этого претор стал предоставлять кредиторам особую льготу beneficium separationis , в силу которой наследственная масса сливалась с имуществом наследника лишь после того, как из нее будут покрыты претензии кредиторов наследодателя. Если наследство было обременено долгами, то слияние могло быть невыгодно кредиторам наследника.

Удивительно, но факт! Они были необходимыми наследниками.

Другим важнейшим элементом римского наследственного права было признание того, что принятие наследства может происходить единственным в правовом отношении путем — или по завещанию, или по закону: Особые наследственные права Совершенствование завещательных прав, стремление обойти требования права в отношении законного наследования, обязательных долей и т.

Самыми важными из них стали легаты и фидеикомиссы. Легат legatum — специально установленный завещателем в определенной форме дар, предназначенный конкретному лицу в качестве вычета из общей наследственной массы. Это лицо легатарий могло получить легат после уплаты из наследства всех лежащих на нем долгов, поэтому легат не был безусловным завещательным распоряжением.

Рекомендуем к прочтению! какая ипотека в чехии

Легат можно было установить как в устном завещании, так и в письменном. Легат мог предусматривать передачу в пользу легатария какой-либо вещи или какого-либо вещного права сервитута , предоставления ему обязательств, вытекающих из наследства, а также мог заключать обязательство не препятствовать осуществлению других наследственных прав другими наследниками, принимая во внимание те или иные условия.

Для получения легата необходимо было обладать совершенной пассивной завещательной способностью. Попытки с помощью легатов обойти наследников по закону, требование обязательных долей и т. Согласно Закону Фальцидия классической эпохи I в. Позднее этот принцип безусловного ограничения выдачи по легату расширился: Фидеикомисс fideicommissum , или поручение на вере, являлся другим видом завещательного распоряжения.

Посредством его завещатель поручал наследнику по завещанию или по закону выполнить те или иные действия в пользу третьего лица, как правило, не имевшего пассивной завещательной способности. Фидеикомисс был неформальным отказом, не связанным никакими ограничениями, которые предусматривались для легатов.

Удивительно, но факт! Таким образом, легатарии предъявляли требования, которыми обременялись наследники.



Читайте также:

  • Юрист по земельным вопросам